Законные права наследников: как правильно принять имущество

Зачастую после смерти человека обстоятельства могут складываться далеко не так гладко, как представляется изначально. И даже если человек является единственным наследником покойного, он все равно должен знать о своих правах и уметь ими воспользоваться. Описанная ниже информация позволит получателю наследственной массы обойтись без нотариуса, не пропустить срок, получить долю без завещания и добиться выделения супружеской доли.

Принятие наследства в течение полугода

Сроки принятия наследства регламентируются Гражданским кодексом РФ, а именно статьей 1154. Наследство можно принять только после смерти наследодателя. И по общим правилам наследники имеют на это полгода. Заявление нотариусу можно подать в любой из дней на протяжении этого периода.

При этом неважно, когда другие наследники обратились к нотариусу или кто был первым. Даже если один из преемников написал заявление на следующий день после смерти наследодателя, он не сможет забрать себе все имущество – нотариус будет ждать отведенный по закону срок, давая возможность всем претендентам заявить права на наследство.

Шестимесячный срок для принятия наследственной массы начинает отсчитываться на следующий день после смерти человека и заканчивается ровно через полгода – в тот же день, когда наследодатель умер. Например, женщина умерла 31 июля 2019 года. Ее дочь может принять наследство с 1 августа 2019 года по 31 января 2020 года.

На практике бывают особые ситуации, когда срок принятия наследства составляет не полгода или отсчитывается не со дня смерти, а с даты, в которую было вынесено решение суда о признании человека умершим. Исключением являются также случаи, когда наследодатель написал завещание, но указанные в нем лица, отказались от наследственной массы. Также срок может составлять более 6 месяцев в том случае, когда представители первой линии наследования не приняли имущество в течение полугода. Тогда преемникам второй очереди полагается дополнительное время, которое составляет 3 месяца.

При расчете сроков на принятие наследства следует понимать, что отказ и непринятие – это две разные процедуры, а соответственно и сроки будут считаться по-разному. Отказ – это когда правопреемник пошел к нотариусу и написал заявление, отказался от наследственной массы. Непринятие – это когда человек просто ничего не сделал, чтобы принять имущество. В первом случае нотариус призовет наследников следующей очереди и даст им полгода на принятие наследства, во втором случае – 3 месяца.

Принятие наследства без заявления нотариусу

Данный процесс регламентирован двумя статьями Гражданского кодекса РФ: статьей 1153 и статьей 1155. Принятие наследства может происходить двумя способами: по заявлению и фактически.

Если после смерти мужа супруга осталась жить в их общей квартире, оплачивала коммунальные услуги и погасила ипотечный кредит, но не подавала заявление нотариусу, то все равно считается, что она приняла свою часть наследства. Предположим, дочь этого мужчины от первого брака подала заявление нотариусу. Но квартира все равно не будет считаться исключительно ее имуществом.

В такой ситуации получается, что дочь имеет право на квартиру через заявление, а жена – фактически. У первой есть свидетельство о праве на наследство, а у жены покойного нет. Но они обе являются наследницами с точки зрения закона.

Это правило помогает тем наследникам, которые не знают, как правильно оформляется наследство или пропустили срок. В таком случае можно попытаться доказать, что имущество было принято фактически. Если доказать это невозможно, то зарегистрировать право собственности не получится.maxresdefault-8385658

Получение обязательной доли, даже если ее нет в завещании

Право на обязательную долю в наследстве регламентировано  статьей 1149 ГК РФ. В отдельных случаях его дает статья 1148 ГК РФ. Если наследодатель не составил завещание, то его имущество будет разделено между наследниками по закону. Обычно наследственная масса делится поровну между наследниками в порядке очередности. Например, после смерти отца оба его ребенка получат по ½ квартиры и средств на банковском вкладе.

Если же есть завещание то очередность и родство отступают на второй план – имущество будет разделено между теми людьми, которые в нем указаны. Это может быть гражданская жена или сосед. И это при том, что у наследодателя есть родные взрослые дети.

Есть категории наследников, которые получают часть имущества, даже если по завещанию им ничего не полагается. Это называется выделение обязательной доли. Она положена таким наследникам:

  • несовершеннолетние дети умершего;
  • нетрудоспособные дети, супруг или родители;
  • нетрудоспособные наследники по закону, которые минимум год до смерти человека были у него на иждивении;
  • иждивенцы, которые не считаются наследниками с точки зрения закона, но они нетрудоспособны и минимум год прожили с усопшим.

Все эти категории людей могут рассчитывать на часть от наследства, независимо от того, есть ли завещание. Обязательная доля составляет половину от того, что причиталось бы человеку, если бы имущество наследовалось по закону, а не по завещанию.

Например, мужчина составил завещание, в котором отписал своей второй жене квартиру, дачный участок, машину и миллион рублей на вкладе. Но от первой жены у него остался 15-летний сын. Несмотря на то, что по завещанию ему ничего не досталось, его мать (первая жена мужчины) может добиться того, чтобы часть квартиры, участка, машины и денег отошла сыну. Эта часть составит ¼ от всего имущества, половину от половины. И здесь неважно, что отец распорядился иначе – есть закон, согласно которому нельзя оставлять ребенка без наследства.

Если претенденты на обязательную долю упоминаются в завещании, но согласно документу им причитается меньше положенной части, то они имеют право увеличить ее до законного минимума.

Например, отец завещал сыну только 100 тысяч рублей, а машину недвижимость и 900 тысяч на счете отписал второй жене. Несмотря на такую последнюю волю человека, его сын все равно получит причитающуюся ему по закону часть.

Оспаривание завещания и признание других претендентов на наследство недостойными

Оспаривание завещания осуществляется по статье 1131 ГК РФ, а признание наследников недостойными по статье 1117 ГК РФ. Несмотря на то, что некоторые наследники имеют право на часть от наследственной массы по закону или по завещанию, они могут не получить ее. Так случится, если:

  • кто-то оспорит завещание;
  • наследник будет признан недостойным.

Признание наследников недостойными возможно в таких случаях:

  1. Были попытки получить имущество незаконным путем. Например, кто-то оказал давление на наследодателя и заставил его написать завещание или сам документ был подделан. Такие заявления обязательно должны быть подкреплены решением суда.
  2. Родителей лишили их родительских прав. В таком случае они не могут претендовать на имущество детей по закону. В таком случае нужно предоставить нотариусу документ о лишении прав.
  3. Наследник сознательно уклонялся от обязанностей по содержанию наследодателя, хотя по закону был обязан его досматривать. Например, старый нетрудоспособный отец потребовал алименты от сына, но тот их не выплачивал. Соответственно такой сын может быть признан недостойным наследником. При этом не звонить и не общаться с отцом – это не злостное уклонение, а вот не помогать материально и скрывать от пристава свое место работы – злостное.

Если наследник был признан недостойным, то его часть наследственной массы будет распределена между остальными преемниками по закону или по завещанию.

Также завещание может быть оспорено, если наследнику удастся доказать, что документ был написан под давлением, наследодатель не понимал, что делал или был пьян. Признать документ недействительным можно только через суд. Если судья вынесет решение в пользу истца, то имущество будет распределено по закону.

Например, дочь узнала, что за несколько месяцев до своей смерти ее отец отписал имущество на имя работницы из учреждения по социальной защите. При этом нотариус приезжал на дом, а сам отец тяжело болел и принимал специальный лекарства после инсульта. Это может быть достаточным основанием для того, чтобы признать отца недееспособным и доказать, что он не отдавал отчет своим действиям.who-will-fund-your-research-original_0_0-1342032

Выделение супружеской доли

Права супругов при наследовании закреплены в статье 1150 Гражданского кодекса РФ. Все имущество, которое было нажито в браке, считается общим. Исключение составляют те активы, которые супруги указали в брачном договоре. Совместно нажитое имущество принадлежит супругам в равных долях. И неважно, кто платил за общую квартиру или на кого она была оформлена.

Например, мужчина умирает. Его первоочередными наследниками являются дочь и жена. Перед тем, как делить наследственную массу между преемниками, из нее следует исключить супружескую долю. Поскольку по закону все нажитое в браке имущество делится поровну, то жене покойного принадлежит половина их общей квартиры. Вторая половина включается в наследственную массу. Поскольку наследников двое (жена и дочь), то каждый из них получает по ¼ квартиры. С учетом супружеской доли, жена будет владеть ¾ жилья.

Заключив брачный договор, супруги могут разделить имущество не поровну, а как захотят. Распределение активов зависит от нюансов соглашения. Возможны два варианта:

  1. В договоре указаны особенности раздела имущества после развода. В этом случае соглашение утрачивает силу в случае смерти одного из супругов.
  2. В соответствии с договор распределение активов происходит уже в период брака. Например, супруги решили, что изначально квартира принадлежит жене, а машина – мужу. В таком случае договор сохраняет юридическую силу после смерти одного мужа или жены. Указанное в нем имущество считается личным, а потому супружеская доля из него не выделяется.

Например, супруги составили брачный договор, в соответствии с которым загородный дом принадлежит жене, а квартира – мужу. После смерти мужа, его родственники начали требовать раздела всего имущества, обратившись в суд. Однако загородный дом не был включен в наследственную массу, поскольку он изначально принадлежал только супруге. В наследственную массу была включена лишь квартира, из которой не выделялась супружеская доля, поскольку покойный являлся ее единоличным собственником.

Если наследники пропустили срок, с ними можно не делиться

Действующее законодательство отводит ровно 6 месяцев для принятия наследства. В случае пропуска данного срока, гражданин не получит ничего – все активы наследодателя будут поделены между другими преемниками, которые успели подать заявления нотариусу.

Например, после смерти отца мужчина своевременно подал заявление нотариусу и стал единственным претендентом на наследство. У наследодателя было еще два сына от первого брака, проживавших в другом регионе. Они были проинформированы о смерти отца, но не подали документы нотариусу в шестимесячный срок. Через год эти наследники объявились, требуя выделить им доли, но гражданин, принявший имущество, отказался делиться с ними. Тогда они подали в суд, но проиграли дело.

Восстановить пропущенные сроки для принятия наследства можно только в судебном порядке. Однако для этого гражданину придется доказать, что он не смог своевременно обратиться к нотариусу по уважительной причине. К таковым относится болезнь, длительное пребывание за границей, незнание о смерти наследодателя.